Практически советы: как защитить авторские права на софт?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Практически советы: как защитить авторские права на софт?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Например, проектная команда включает технического директора, менеджера проекта, программистов, дизайнеров, и тестировщиков, Идея программы принадлежит владельцу компании, который определяет функциональные требования к результату. Кого из них считать авторами программного обеспечения, созданного совместными усилиями?

Автор программы для ЭВМ

Согласно ст.1257 ГК РФ автором признается гражданин, творческим трудом которого создано произведение (в нашем случае — ПО). Исходя из положений п.1 ст.1228 ГК РФ, не признаются авторами граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание ПО, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на ПО или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

С учетом этого авторами программы для ЭВМ будут считаться программисты и дизайнеры. Не являются авторами программного продукта автор идеи, менеджер, и тестировщики, поскольку они не участвовали в написании кода, а только обеспечивали организацию процесса разработки и оказывали техническое содействие. Технический директор признается автором программного обеспечения только при наличии определенных условий (например, если в его должностные обязанности входило составление технических заданий на разработку или подготовка технической документации на программный продукт).

Объясняем подробно, почему юридические выводы противоречат обыденному понимаю ситуации.

Авторское вознаграждение за программное обеспечение

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом (абз.3 п.2 ст.1295 ГК РФ).

Авторское вознаграждение подлежит уплате независимо от условий начисления и выплаты заработной платы. Оплата труда работника осуществляется за выполнение трудовых обязанностей, в них может входить создание результатов интеллектуальной деятельности по служебному заданию работодателя. Однако правовые отношения по поводу результата интеллектуальной деятельности (РИД) регулируются гражданским правом.

Поскольку всякий РИД имеет добавленную стоимость с учетом возможности его последующего тиражирования или масштабирования независимо от труда автора, гражданское законодательство предписывает в случае передачи прав работодателю выплачивать автору соразмерное авторское вознаграждение.

Поэтому все статьи ГК РФ о договорах на создание произведений по заказу ссылаются на приведенную выше норму о выплате авторского вознаграждения работнику.

Таким образом, авторское вознаграждение за служебное произведение должно выплачиваться работнику наряду с заработной платой. При этом вознаграждение может выплачиваться одновременно с зарплатой. Главное четко согласовать размер авторского вознаграждения, чтобы была возможность доказать факт его получения автором.

Законодательство не содержит ограничений по суммам авторского вознаграждения работников за служебные произведения.

В данном случае стороны должны договариваться об авторском гонораре самостоятельно.
Поскольку процесс создания результатов интеллектуальной деятельности и их оборот относится к гражданским отношениям, желательно данные условия согласовывать в рамках договора о распределении прав на служебные объекты, носящего гражданско-правовой характер. Во избежание негативных последствий такой договор следует подписывать со всяким творческим работником в момент трудоустройства.

Что делать, кто-то украл ваш код

Как и в случае с текстом, у создателя программы есть исключительное право на использование его кода, в том числе право копировать, передавать другим лицам или выкладывать в открытый доступ.

Если нарушитель каким-то образом использует код без согласия автора или присвоил авторство себе, то последствия будут теми же, что и для человека, выложившего на своем сайте чужую статью.

За нарушение авторских прав на программу нарушителю полагается гражданская ответственность в одном из трех вариантов:

  1. Возмещение убытков.
    Их размер сложно доказать, поэтому на практике способ используется редко.
  2. Двойная цена за право на использование такого кода.
    Если это нечто уникальное, а не программа, которая массово продается, то здесь тоже могут возникнуть сложности.
  3. Компенсация в фиксированном размере.
    От 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей на усмотрение судьи.

Перед началом работы можно заключить трудовой договор на создание служебного произведения. Служебное произведение — результат труда работника, интеллектуальная собственность, которая создана в рамках исполнения работником своей трудовой деятельности или по заданию нанимателя.

Читайте также:  Что полагается за третьего ребенка?

Если мы говорим про продуктовую разработку, необходимо:

1. Заключить трудовой договор или контракт.

2. Разработать должностную инструкцию.

3. Написать служебное (техническое) задание на создание компьютерной программы и затем отчет об этой работе.

Отметим что в примере, который мы рассказали в начале текста, этот способ (служебное произведение) не может применяться:

  • На момент разработки ПО не существовало трудовых отношений между разработчиками программы и юридическим лицом. Фактическая разработка программы произошла до регистрации компании. Этот факт может быть подтвержден перепиской или закреплен в электронной системе, например, GitHub (веб-сервис для размещения ИT-проектов и их совместной разработки)
  • Расчеты с привлеченными разработчиками тоже были произведены (пусть даже и без надлежащего оформления)

Авторское право: что это?

Авторские и смежные права входят в совокупность интеллектуальной собственности наряду со средствами индивидуализации, патентным правом, коммерческой тайной (ноу-хау), правами на топологии интегральных микросхем и селекционные достижения. Так вот, авторское право подразумевает вашу возможность беспрепятственно обнародовать свое произведение. А также оно по умолчанию содержит запрет на то, чтобы кто-либо вносил в ваше произведение изменения, ставил на нем свое имя либо псевдоним.

Что мы имеем в виду, когда говорим об объектах авторских прав? Это литературные, музыкальные, художественные произведения — книги, сценарии, песни, картины, фильмы и т.д. Полный перечень (причем открытый) можно найти в статье 1259 Гражданского кодекса. Пункт 4 этой же статьи говорит, что для возникновения авторского права достаточно создать произведение — оформлять не обязательно (в отличие от некоторых других стран).

Но, если регистрация не обязательна, зачем она вообще нужна? Вопрос риторический для тех, кто сталкивался с пиратством в офлайн и онлайн-пространстве: вам нужно защитить свое право от посягательств, а для этого вы должны доказать, что принадлежит оно именно вам. И даже если вы ставите на объекте вашего права знак копирайта (© плюс ваше имя), это не гарантирует защиту от незаконного использования: не всегда копирайт означает принадлежность авторства конкретной персоне.

Нельзя зарегистрировать (читайте «присвоить») авторское право на общедоступный контент. Имеются в виду произведения фольклора, нормативные правовые документы любого уровня, государственная символика или, например, идея, метод, которые уже долгое время являются достоянием общественности.

  • Фотографии, стихи, дизайн-макеты, видеозаписи, посты в социальных сетях – лишь малая часть всего списка объектов интеллектуальной собственности, которые допустимо использовать только с согласия владельца.
  • Чтобы не выплачивать компенсацию, всегда подписывайте договор с правообладателем – например, лицензионное соглашение.
  • Если вы ищете бесплатный контент, то берите материалы с пометкой «Creative Commons» или те, которые находятся в общем доступе.
  • Цитирование, пародию или заимствование идеи не считают плагиатом.
  • Ставьте водяные знаки, депонируйте произведения, сохраняйте исходные материалы и регистрируйте разработки в Роспатенте, чтобы быстро доказать авторство, если это потребуется.

Объекты интеллектуальной собственности, не нуждающиеся в государственной регистрации

Для объектов авторских и смежных прав регистрация не требуется. Это означает, что сегодня в России не существует, к примеру, реестров произведений науки, литературы или искусства.

Почему закон не предусматривает регистрацию указанных объектов? Дело в том, что произведения, относимые к авторским и смежным правам, считаются и так принадлежащими исключительно автору с момента их создания.

Однако авторское право можно дополнительно «зарегистрировать» (осуществить депонирование, «передать на хранение»), например в Российское авторское общество. Депонирование применяется для письменной и устной формы произведений, изображений и объемно-пространственной формы произведения. Также ряд объектов можно добровольно зарегистрировать в Роспатенте. К таким объектам относятся программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем.

Ноу-хау и секретные разработки не подлежат регистрации в силу своей природы.

Да-да, дизайн сайта тоже можно защищать, как объект авторского права и интеллектуальной собственности. Это в принципе понимают все, ставя значок, что сайт разработан какой-либо компанией, но делается это машинально, не понимая, как потом защищать украденный дизайн. Признаюсь, ни разу еще не сталкивался с практикой регистрации авторского права на дизайн сайта, хотя об этом многие пишут. Но пишут лишь упоминая о том, что это возможно, не раскрывая, как это делается.

В целом регистрацию авторских прав на дизайн можно сделать через то же РАО, а вот как – вопрос отдельный. Ведь если говорить о дизайне упаковки печенья, то все просто – оформляется технически как графический объект, а если говорить о дизайне сайта? Я вижу два варианта выхода из ситуации.

Первый самый простой – распечатать дизайн страницы сайта, или нескольких страниц, если дизайн разный и закрепить авторство как на графический объект через письмо, нотариуса или РАО. Хотя не представляю, как нотариус будет описывать в протоколе элементы дизайна сайта…

Второй – не самый очевидный и возможно не самый удобный, но зато позволяет закрепить права не только на очевидные графические объекты, но и на использование шрифтов и компоновку элементов – регистрация авторских прав на CSS файл к сайту как на «программу для ЭВМ». Потому что «программу для ЭВМ» закон воспринимает как литературное произведение, то есть текстовый объект (!!!).

Отношения между автором, пользователем, правообладателем и другими участниками рынка интеллектуальной собственной (ИС) регулируются четвертой частью Гражданского кодекса РФ (последняя редакция от 18 июля 2019 года). Принятие этой части ГК стало завершающим этапом кодификации гражданского законодательства России в данной сфере. Попытки свести разные правовые аспекты ИС в единое целое предпринимались еще в XIX веке, но по разным причинам процесс затянулся. Главная цель масштабной кодификации – ввести нематериальные активы в правовой и экономический оборот наравне с традиционными материальными ценностями.

Сейчас в четвертой части ГК прописаны такие ключевые аспекты интеллектуального права, как порядок возникновения авторских и смежных прав, механизм их охраны и срок действия, а также комплекс связанных с ними иных норм – регистрационных правил. Вступление в силу обновленного ГК РФ в 2008 году повлекло за собой отмену серии федеральных законов для каждого отдельного вида интеллектуальной собственности. Это позволило расчистить запутанную систему правового регулирования креативной сферы и адаптировать ее к вызовам времени. Так в законодательстве появился термин «база данных», также относящийся к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности.

Ответственность при нарушении авторского права

На территории России действует несколько законодательных актов, регулирующих возникновение и форму ответственности за нарушения в сфере авторского права.

Статья 146 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за присвоение авторства и за нелегальное распространение в коммерческих целях копий охраняемых объектов, если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю В случае плагиата нарушителю полагается штраф в размере до 200 000 рублей, либо до 480 часов общественных работ, либо арест на срок до шести месяцев. Хранение, распространение и продажа контрафакта являются более серьезным нарушением: штраф составляет до 200 000 рублей, срок лишения свободы – до 2 лет.

Отягчающими обстоятельствами являются совершение преступления по предварительному сговору, в особо крупном размере (когда сумма убытков правообладателя достигает одного миллиона рублей) или с использованием служебного положения. В таком случае штраф может составить до 500 000 рублей, а срок лишения свободы – до 6 лет.

Статья 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса РФ об административных правонарушениях также предусматривает ответственность за незаконное коммерческое использование произведений. Сумма штрафа для физических лиц составляет до 2000 рублей, должностных лиц – до 20 000 рублей, а юридических – до 40 000 рублей. Естественно, контрафактный товар конфискуется.

В Гражданском кодексе РФ защита исключительных прав авторов и правообладателей установлена статьями 12, 1250, 1252, 1253, 1301 и 1302.

Авторские и исключительные права на ПО

Авторские права приравниваются законом к интеллектуальным правам на произведения (п.1 ст.1255 ГК РФ). Интеллектуальные права, в свою очередь, включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права автора (ст.1226 ГК РФ).

Поэтому авторские права на произведения, включают как личные неимущественные и иные неотчуждаемые права автора, так и исключительные (имущественные) права, которыми можно свободно распоряжаться.

С учетом этого можно свободно говорить о передаче авторских прав организации в контексте имущественных прав на использование произведения.

Имущественное право на ПО – это исключительное право использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также распоряжаться таким правом путем его передачи или предоставления иным лицам, в том числе по договору (ст..1228 ГК РФ).

Применительно к программному обеспечению исключительное право включает как минимум следующие способы его использования (ст.1270 ГК РФ):

  • изготовление экземпляров ПО (право на воспроизведение);
  • продажа и иное отчуждение экземпляров ПО (право на распространение);
  • импорт экземпляров ПО в целях распространения (право на импорт);
  • переработка ПО (право на модификацию);
  • предоставление доступа к экземпляру по сети связи (право на доведение до всеобщего сведения);
  • сдача экземпляра ПО в прокат (право на прокат).

К неотчуждаемым личным неимущественным правам автора на программное обеспечение относятся:

  • Право авторства — право признаваться автором ПО или его составной части.
  • Право автора на имя — право использовать или разрешать использование ПО или его составной части под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно.
  • Право на неприкосновенность произведения – право автора на согласование изменений в произведение;
  • Право на защиту произведения от искажения — право на защиту произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации автора.

Автор идеи и руководитель не всегда автор программы

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты (п.5 ст.1259 ГК РФ). Поэтому разработка бизнес-логики, как идеи, не относится к «творческому вкладу» в создание программы для ЭВМ и влечет возникновение авторского права на программный продукт у автора идеи.

Читайте также:  Новые штрафы ГИБДД за превышение скорости с 2023 года

Аналогичным образом лица, оказывающие техническую, консультационную, организационную, материальную помощь, либо осуществляющие контроль за выполнением работ по созданию ПО не признаются авторами созданной программы (п.1 ст.1228 ГК РФ).

Однако если автор идеи подробно опишет эту бизнес-логику в виде технического задания на создание ПО, такое ТЗ можно отнести к подготовительным материалам, полученным в ходе разработки программы. В результате автор идеи может считаться одним из соавторов такой программы. В других случаях включение автора идеи в список соавторов, например при регистрации ПО, можно оспорить.

Авторское вознаграждение за программное обеспечение

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом (абз.3 п.2 ст.1295 ГК РФ).

Авторское вознаграждение подлежит уплате независимо от условий начисления и выплаты заработной платы. Оплата труда работника осуществляется за выполнение трудовых обязанностей, в них может входить создание результатов интеллектуальной деятельности по служебному заданию работодателя. Однако правовые отношения по поводу результата интеллектуальной деятельности (РИД) регулируются гражданским правом.

Поскольку всякий РИД имеет добавленную стоимость с учетом возможности его последующего тиражирования или масштабирования независимо от труда автора, гражданское законодательство предписывает в случае передачи прав работодателю выплачивать автору соразмерное авторское вознаграждение.

Поэтому все статьи ГК РФ о договорах на создание произведений по заказу ссылаются на приведенную выше норму о выплате авторского вознаграждения работнику.

Таким образом, авторское вознаграждение за служебное произведение должно выплачиваться работнику наряду с заработной платой. При этом вознаграждение может выплачиваться одновременно с зарплатой. Главное четко согласовать размер авторского вознаграждения, чтобы была возможность доказать факт его получения автором.

Законодательство не содержит ограничений по суммам авторского вознаграждения работников за служебные произведения.

В данном случае стороны должны договариваться об авторском гонораре самостоятельно.
Поскольку процесс создания результатов интеллектуальной деятельности и их оборот относится к гражданским отношениям, желательно данные условия согласовывать в рамках договора о распределении прав на служебные объекты, носящего гражданско-правовой характер. Во избежание негативных последствий такой договор следует подписывать со всяким творческим работником в момент трудоустройства.

Вне зависимости от того, в каком виде представлено произведение – традиционном или цифровом, оно охраняется в рамках следующих законодательных актов:

  • IV часть Гражданского кодекса РФ, глава 70 «Авторское право». Согласно ст. 1301 правообладатель может потребовать от нарушителя компенсацию 3 видов (на свое усмотрение): в размере 10 тыс. – 5 млн. руб. (в зависимости от размера ущерба, по решению суда); в 2-кратном размере стоимости контрафакта; в 2-кратном размере стоимости права использования произведения (она рассчитывается на основании общепринятой практики). По ст.1253, при неоднократном нарушении прав, юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда.
  • КоАП РФ (ст. 7.12). В рамках административного кодекса нарушителя авторских прав можно заставить выплатить штраф в пользу государства в размере 1,5-2 тыс. руб. для физических лиц, 10-20 тыс. руб. для должностных лиц, 30-40 тыс. руб. для юридических лиц. Предусмотрена также конфискация контрафакта, оборудования и орудий труда, на он которых производится.
  • УК РФ (ст. 146). В уголовном кодексе фигурирует такое понятие, как плагиат (присвоение авторства). Привлечь нарушителя к уголовной ответственности можно в том случае, если правообладателю причинен крупный ущерб (свыше 100 тыс. руб.). В качестве наказания предусмотрены как штрафы (вилка их максимальной величины колеблется в пределах 200-500 тыс. руб.), так и лишение свободы на срок до 6 лет.

Передача авторских прав

После создания авторского произведения права на него могут переданы другим лицам следующим образом:

  • По договору отчуждения. Права на использование произведения полностью (раз и навсегда) передаются новому владельцу.
  • По лицензионному договору. Исключительные права передаются лишь на время, на определенных условиях. В договоре нужно указать, какими способами лицензиат (приобретатель права) может использовать произведение. Отсутствие таких указаний не является разрешением. Например, если правообладатель разрешил показ ролика на телевидении, то лицензиар не может размещать его на YouTube.
  • По издательскому лицензионному договору. Его особенностью является то, что издание произведения должно быть осуществлено не позднее срока, указанного в соглашении. В противном случае автор может расторгнуть договор без каких-либо негативных последствий для себя.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *